Выбрать главу

Право, отраженное в южнофранцузских грамотах VIII–XI вв., в основе своей, несомненно, римское. Но это никак не означает, что Прованс и Лангедок того времени жили по Кодексу Феодосия или Бревиарию Алариха. По авторитетному заключению М. Кастэн-Сикар, формуляр подавляющего большинства актов каролингского времени настолько отличается от формуляра XII–XIII вв., сложившегося в условиях уже начавшейся рецепции, что говорить о сохранении в раннее средневековье в сколь-нибудь значительном объеме официальной юридической культуры Древнего Рима не приходится. Однако "семь столетий забвения, а часто и невежества, не смогли свести на нет римский юридический климат, в котором купалась Нарбонская Галлия"[4113]. По сути своей, это было обычное право, развившееся из юридической практики античного общества. Это обстоятельство, безусловно, облегчило в дальнейшем рецепцию римского права, но процесс этот растянулся минимум на три столетия и протекал далеко не идиллически, что служит, может быть, лучшим доказательством глубины расхождений между "народным" правом Средиземноморской Франции и римским правом — даже в том виде, в каком его усвоили и применяли легисты XIII–XV вв.

В ходе рецепции исчезли многие архаические черты раннесредневекового южнофранцузского права, в их числе представление о недостаточности приобретения юридической власти над вещью и необходимости дополнить ее материальным обладанием. На практике это представление выливалось в совершение определенных обычаем[4114] ритуальный действий, символизировавших реальное вступление во владение, например, передачу из рук в руки частицы отчуждаемого имущества. Но при всем архаизме этого обычая, его нельзя считать специфически феодальным: в той или иной форме и мере он характерен для всех докапиталистических обществ, не исключая и римское[4115]. Нужно иметь в виду, что в трактовке контракта и некоторых других вопросов римское право эпохи рецепции существенно отличалось от классического; приспосабливая Дигесты к условиям уже, по сути дела, предбуржуазного общества, легисты XIII–XV вв. не заметили, или не захотели заметить, многие черты, сближавшие римское право с отвергаемыми "варварскими" обычаями их собственного времени.

Феодальный характер раннесредневекового южнофранцузского вещного права, несмотря на его римское происхождение и римскую форму, сомнения не вызывает. Отвлекаясь по необходимости от того обстоятельства, что феодальность этого права в изучаемый период возрастала, и рассматривая его в статике, остановимся на наиболее заметных чертах регулируемых им отношений собственности.

4. Особенности распоряжения имуществом

Наряду с семейным, или линьяжным, характером анализируемой формы собственности, одна из наиболее отличительных ее черт заключается в разделении прав собственности на один и тот же участок земли между несколькими людьми, не связанными между собой родством. Эта особенность несомненно феодальная. Древнегерманское право исходит из презумпции имущественной независимости своих субъектов, которые образуют единый общественный организм именно в качестве полноправных собственников. Для римского права, с его четким представлением о лице и обязательстве, в целом, тоже характерно неприятие расщепления права собственности, хотя практика поземельных отношений породила в римском мире некоторые явления (сервитуты, эмфитевсис и т. д.), кое в чем напоминающие те, что подпадали под понятие разделенной собственности феодального права[4116]. Однако эти явления, хотя и немаловажные в правовой жизни римлян, все же маргинальны по отношению к тому пониманию собственности, которое эту жизнь определяло. Суть ее можно выразить словами Лабеона, дошедшими до нас в передаче Павла: "ты так же не можешь владеть тем, чем владею я, как не можешь стоять там, где я стою"[4117]. Как разительно отличается это высказывание от известной максимы М. Блока о том, что в средние века многие могли, указывая на одну и ту же землю, назвать ее своей!

Феномен расщепленной собственности прослеживается в южнофранцузских источниках начиная со второй половины IX в., не раньше. До этого объектом сделки служили, по большей части, достаточно крупные и в хозяйственном отношении цельные владения, нередко целые поместья (как то следует, например, из завещания Аббона) эксплуатация которых не предполагала какого-либо переплетения прав собственности. Не исключено, конечно, что малочисленность документов, уцелевших от раннекаролингского периода, мешает правильно оценить ситуацию, однако косвенные данные, как будто, подтверждают этот вывод. Во всяком случае упоминаемые в завещании Аббона и Марсельском полиптике бенефиции ни размерами, ни статусом не выделялись ощутимо из массы обычных (условно: крестьянских) держаний; имеющиеся сведения о структуре господствующего класса этого времени тоже не вписываются в представление о "вертикальном" распределении прав собственности.

вернуться

4113

Castaing-Sicard M. Les contrats dans le très ancien droit toulousain (X–XIII siècle). Toulouse, 1959, p. 568.

вернуться

4114

См. например: Coutumes de Toulouse, art. 93.

вернуться

4115

См.: Schulz F. Classical Roman Law, p. 526–527; Clanchy M.T. From Memory to Written Record. England, 1066–1307. Cambridge (Mass.), 1979, p. 23–25, 203–208.

вернуться

4116

Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность, с. 65–85, Levy Е. West Roman Vulgar Law, p. 76–80; Schulz F. Classical Roman Law, p. 381–385; Kaser M. Das Römische Privatrecht. Bd II, S. 298–311.

вернуться

4117

Dig. 41.2.3.5, Paul.: non magis enim eadem possessio apud duos esse potest, quam ut tu stare videaris in eo loco, in quo ego sto.